Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

Права пережившего супруга при наследовании

Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

Рассматриваемая нами тема с давних времен и до наших дней является актуальной для многих супружеских пар.

Зачастую это зависит не только от уровня благосостояния супругов и их правовой осведомленности, но и от многих других обстоятельств, которые не регулируются нормами материального права и находятся в области морально-нравственных и этических принципов человеческих отношений.

Эти обстоятельства не могут быть предметом исследования в нашей статье.

Мы рассмотрим только те правовые отношения, которые возникают при реализации прав пережившего супруга при наследовании, регулируемые статьями Семейного и Гражданского кодексов.

В статье, которая предлагается вашему вниманию, мы определим особенности наследования супругов, право пережившего супруга при наследовании по закону и по завещанию, преимущественные права супругов при наследовании, а также права супруга, состоявшего в гражданском браке, при наследовании.

Супружеская доля в совместном имуществе при наследовании

Российское законодательство причисляет супругов, детей и родителей наследодателя к первоочередным наследникам. На основании этого право пережившего супруга при наследовании в случае отсутствия завещания реализуется наравне с правами вышеупомянутых детей и родителей, т.е. в равных долях.

При этом необходимо учитывать следующее: супруг имеет право не только на долю в наследстве умершего супруга (по закону или по завещанию), но и на ту часть имущества, которое было приобретено супругами на протяжении всей их совместной жизни.

Все имущество, которое приобретается супругами с момента заключения брака и до момента ухода из жизни одного из них, является общим и подпадает под правовой режим совместного имущества.

Причем, не имеет значения, кем из супругов этого имущество приобретено и на чье имя зарегистрировано. Это относится к любым видам имущества (движимому, недвижимому, денежным средствам).

В случае, если имущество приобреталось за счет доходов, полученных одним из супругов, а второй супруг в силу каких-либо объективных причин не вносил свой вклад в приобретаемое имущество, это имущество также является общим.

Уважительными или объективными причинами могут признаваться: болезнь, воспитание детей, выполнение обязанностей по домашнему хозяйству и другие обстоятельства.

Распространяя правовой режим совместного имущества на все имущество супружеской пары, приобретенное ею на протяжении семейной жизни, законодатель особо выделяет и не относит к общему имуществу:

  • полученное мужем или женой в дар или по наследству, не смотря на то, что получатель имущества находился в законном браке;
  • одежда, обувь и другие предметы личного пользования (исключая драгоценности и аксессуары роскоши);
  • авторство творческого труда супруга (но доходы от этого авторства признаются общими).

Принадлежащее до брака каждому из супругов имущество остается личным и во время брака. Однако если в течение брака в это имущество были вложены общие средства или средства, являющиеся личной собственностью второго супруга – это имущество может быть признано общим.

Этот вопрос рассматривается исключительно в судебном порядке и судом учитывается только существенное изменение имущества, выражающееся в значительном увеличении стоимости и кардинальном переоборудовании строений.

Законодатель устанавливает равенство долей мужа и жены в совместно нажитом имуществе, т.е. каждому из них принадлежит половина указанного имущества.

После смерти одного из супругов, определяется доля каждого из них, выделяется часть имущества умершего супруга, которая и распределяется между наследниками (по закону или по завещанию).

Часть имущества, выделенная пережившему супругу, становится его личной собственностью и дальнейшему разделу между наследниками не подлежит. Это исключительное право супруга при наследовании.

Право на наследство по закону

Порядок очередности наследования по закону

Права пережившего супруга при наследовании по закону и по завещанию

После определения доли умершего супруга наследование производится по общим правилам.

В случае наследования по закону супруг наследодателя получает свою долю в наследуемом имуществе наравне с другими наследниками первой очереди. При наличии завещания, если оно составлено не в пользу пережившего супруга, он имеет право на обязательную долю в наследстве в том случае, если является нетрудоспособным.

Причем, эта доля не должна составлять менее половины доли, которая бы ему причиталась при наследовании по закону.

При наличии завещания, составленного в пользу пережившего супруга, он получает все имущество, за исключением обязательной доли, выделяемой для несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и нетрудоспособных иждивенцев, если таковые имеются.

Необходимо отметить, что переживший супруг имеет преимущественные права при наследовании:

  • на неделимую вещь (в случае, если в состав наследства входит неделимая вещь, которая принадлежала мужу и жене на правах совместной собственности);
  • на предметы домашней обстановки.

Права пережившего супруга при наследовании могут значительно отличаться в зависимости от наличия завещания и его содержания, а также количества наследников первой очереди – при отсутствии завещания и наследовании по закону. Эти различия довольно существенны.

Максимально реализованными права супруга при наследовании будут в случае, если он получит все наследуемое имущество, но может случиться и так, что он будет вовсе лишен наследства.

При наличии завещания, составленного в пользу пережившего супруга и при отсутствии наследников, имеющих право на обязательную долю – имеет место право супруга при наследовании на все оставленное имущество.

И напротив, наследодатель может лишить права супруга при наследовании, составив завещание в пользу других лиц.

С 1 июля 2019 года в России вводится новый, третий вид наследования – наследственный договор. Об особенностях передачи имущества по наследственному договору, в том числе и супругами, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Обязательная доля в наследстве

Права супруга, состоявшего в гражданском браке

Рассмотренные нами варианты права пережившего супруга при наследовании относятся только к официально зарегистрированному браку. Но наша жизнь настолько сложна и многогранна, а человеческие отношения настолько разнообразны, что зачастую просто не укладываются в жесткие рамки закона.

В настоящее время в России имеет широкое распространение и так называемый гражданский брак, под которым подразумевается совместное проживание мужчины и женщины, ведение ими общего хозяйства, однако, по различным причинам их отношения официально не зарегистрированы в органах ЗАГС.

Такие отношения не подпадают под законодательное регулирование и в случае смерти одного из них у другого возникают проблемы при наследовании.

Несмотря на то, что как было указано выше, такие отношения законом не признаются как брачные, в некоторых случаях гражданский супруг имеет право наследования. Рассмотрим эти случаи:

  • Гражданский супруг имеет право наследования при наличии завещания.Завещатель может по своему усмотрению указать гражданского супруга в числе своих наследников и определить для него долю в наследстве или завещать ему все свое имущество, лишив остальных наследников прав на него;
  • Гражданский супруг имеет право наследования, если на момент смерти наследодателя находился на его иждивении.В этом случае в судебном порядке необходимо доказать, что гражданский супруг на протяжении не менее 12 месяцев до момента смерти наследодателя постоянно совместно проживал с ним и получал от него постоянную и значительную материальную поддержку. Наличие или отсутствие собственной зарплаты, пособия или пенсии не имеет значения;
  • Гражданский супруг имеет право наследования в качестве самостоятельного наследника восьмой очереди, если все наследники предыдущих очередей отказались от наследства, отстранены от наследства (недостойные наследники) или их вообще нет.

Мы рассмотрели наиболее значимые обстоятельства, имеющие значение в ходе реализации права пережившего супруга при наследовании, а также условия, при которых гражданский супруг имеет право на наследство.

Из информации, размещенной в данной статье, можно сделать вывод, что законом особо охраняются права супругов при наследовании лишь в том случае, когда брак официально зарегистрирован в органах ЗАГС.

Для реализации права гражданского супруга при наследовании существует немало трудностей и препятствий. Только завещание, составленное наследодателем в пользу гражданского супруга, может гарантировать его право на наследование.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/prava-perezhivshego-supruga-pri-nasledovanii

Верховный суд РФ разъяснил, как делится общее имущество супругов

Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

Важное толкование закона о наследстве сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решение местных судов, которые разбирались с долями умершего человека в общей семейной собственности супругов.

Определить долю отца попросил суд его сын от предыдущего брака. Отец истца умер, а его супруга не смогла договориться с взрослым сыном от предыдущего брака о разделе оставшегося наследства.

Такие семейные наследственные споры встречаются в практике всех без исключения судов. Они сложны, болезненны для участников спора и не дешевы. Да и по времени могут тянуться годами. Поэтому, оказавшись в похожей ситуации, важно понимать главные аргументы, которыми руководствуются самые грамотные судьи страны при разрешении подобных споров.

Верховный суд разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам

В иске, который в один из районных судов Башкирии принес гражданин, была просьба – определить доли своего отца в составе совместной собственности супругов. А еще сын попросил включить в состав наследства пай в гаражном кооперативе, половину доли в праве собственности на земельный участок и взыскать с вдовы половину стоимости автомобиля.

Сын в суде объяснил, что при жизни отца и его жены были куплены участок земли и автомобиль. А еще отец был членом гаражного кооператива, в который вступил еще до брака.

С заявлением о принятии наследства к нотариусу одновременно обратились вдова и сын. Но сыну нотариус объяснил, что участок он не наследует, так как земля оформлена на супругу умершего, а машина продана сразу после смерти наследодателя.

Районный суд, а позже и республиканский Верховный сыну отказали. Ему пришлось дойти до Верховного суда страны. Там в Судебной коллегии дело изучили и сказали, что и районный суд, и апелляция допустили ошибки при разрешении этого спора.

Бесплатная передача участка одному из супругов не делает ее личной собственностью

Вот что увидел в материалах этого дела Верховный суд РФ. Во время брака постановлением районной администрации женщине был предоставлен бесплатно в собственность участок земли – “для ведения садоводства”. И право собственности на эти сотки зарегистрировано, как положено. Муж женщины умер спустя два года после регистрации земли.

Местные суды, когда отказывали сыну, сказали, что включить в состав наследства и отдать ему половину участка невозможно, так как на эти сотки не распространяется “режим совместной собственности”.

Потому как право собственности на землю возникло у гражданки “в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные средства супругов на приобретение участка затрачены не были”.

С таким выводом Верховный суд не согласился и заявил, что судами “допущены существенные нарушения норм материального права”. Вот какие это нарушения.

Из кредитных договоров исчезнут нарушающие права потребителей условия

В статье 1112 Гражданского кодекса сказано, что в состав наследства входят вещи и имущество, принадлежащее человеку на день открытия наследства. В этот перечень входят и имущественные права.

В статье 1150 того же кодекса говорится, что принадлежащее пережившему супругу по завещанию или по закону право наследования не умаляет его права на ту часть имущества, которая была совместной собственностью супругов.

Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит наследникам по 256-й статье Гражданского кодекса.

Верховный суд напомнил о постановлении своего пленума, специально посвященного делам о наследстве (от 29 мая 2012 года N 9). Там сказано, что в состав наследства после смерти человека, состоявшего в браке, входит его доля в семейном имуществе, причем независимо от того, на кого это имущество было оформлено, кто его покупал и платил за него. Исключение – условия брачного договора.

Из всех приведенных норм Верховный суд делает вывод – в нашем случае при определении доли сына на участок и включении этой доли в общее наследство юридически важным является определение правового режима этой собственности на день открытия наследства. То есть можно ли отнести участок к общему имуществу супругов или к личной собственности вдовы.

Depositphotos/Photoxpress.ru

Семейный кодекс говорит, что к общему имуществу относится купленное на общие доходы движимое и недвижимое имущество – жилье, машины, мебель и так далее. И не важно, на кого оно записано и кто платил. Но то, что получено каждым супругом до брака или в браке в дар, по наследству или “по иным безвозмездным сделкам”, это собственность каждого супруга в отдельности.

Верховный суд РФ не согласился с мнением районного суда, что полученная женщиной в собственность земля была передана ей администрацией района безвозмездно, значит, считается ее личной собственностью.

Высокий суд заявил, что бесплатная передача органом местного самоуправления участка одному из супругов во время брака не может являться безусловным основанием, отнести сотки к личной собственности мужа или жены. Это противоречит Семейному и Гражданскому кодексам.

Поэтому супружескую долю наследодателя на совместно нажитое имущество надо включить в наследство.

Местные суды должны теперь решить вопрос – относится ли участок земли к общему имуществу супругов с учетом разъяснений Верховного суда РФ.

Источник: https://rg.ru/2017/09/27/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-kak-delitsia-obshchee-imushchestvo-suprugov.html

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39).

Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона.

Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Вместе с тем, в соответствии со ст.

 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Кроме того, при определении доли пережившего супруга необходимо выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные средства. К имуществу, нажитому супругами во время брака законодатель в ст.

 34 СК РФ относит доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов, может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Приведенное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное.

В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/vydelenie-obiazatelnoi-i-supruzheskoi-doli

Центр правовой помощи

Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

– Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации: Недавно приватизировали квартиру. Участвовали в приватизации муж с женой.

 Как можно продать квартиру, чтобы деньги от продажи были поделены на троих человек (на сына еще, который живет в другом городе).

Муж на словах согласен делить на троих, но чтобы были какие-то гарантии, что во время продажи он не мог отказаться от своих слов. Наталья. (02.02.2012)

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Поскольку в приватизации участвовали только Вы и Ваш супруг, то право собственности на указанную квартиру имеется только у Вас и супруга. Деньги, полученные от продажи квартиры, будут являться Вашим совместным имуществом с супругом.

К сожалению, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии, которые не позволили Вашему супругу изменить свое мнение.

Вопрос о разделе между Вами с супругом и сыном денежных средств, полученных от продажи квартиры, может быть решен только по взаимной договоренности.

***

– Здравствуйте. У меня вот такой вопрос есть к вам. Мы с женой официально не развелись, но живём раздельно уже 3-и месяца. В конце этого месяца она подала на алименты. Я ей сказал почему ты подаёшь на алименты, если ты мне не даёшь видеться с сыном, то тебе некогда, то он с твоими родителями на даче.

После долгих разговоров она начала настаивать на том что бы я написал отказную от ребёнка. Я сперва просто говоря посылал её. Потом мне просто сказали и заверили, что если я напишу отказную, то с меня перестанут взыскивать алименты и в дальнейшем, сын когда подрастёт он будет знать кто его настоящий отец (сыну в данный момент 3 года).

Ответьте пожалуйста если я напишу отказ будут ли с меня взыскивать алименты на содержания ребёнка? Заранее спасибо. Дмитрий. (01.02.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен добровольный отказ от ребенка. Возможно только в судебном порядке лишить родительских прав. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.

Таким образом, законодательством определены основания лишения родительских прав. Кроме этого согласно ст. 74 Семейного кодекса ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка. Таким образом, даже если супруга решит лишить вас родительских прав в судебном порядке, это не освободит Вас от уплаты алиментов на ребенка.

***

– Купила квартиру в “долевке”. Вносила наличными в кассу застройщика по цене квадрата на момент оплаты. В итоге рассчиталась полностью за квадраты прописанные в договоре. Пришло время подписи акта приема-передачи.

Оказалось, что квадратура превышает количество указанное изначально в договоре. Меня обязывают доплатить за м2.

Слышала, что стоимость м2 балкона существенно ниже м2 жилого помещения, а застройщику проплатила по основной цене за м2 жилого помещения, имею ли я право на пересчет суммы? Алена. (30.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Перерасчет уплаченной суммы зависит от условий, указанных в договоре, заключенном между Вами и застройщиком. Кроме этого, разъясняем Вам, что Вы имеете право обратиться в Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации г. Сургута по указанным вопросам.

***

– Как отменить действие доверенности на получение пенсии? Очень коротко:

В семье 4 брата, 1 сестра, отец. В небольшой деревне в домах, стоящих рядом живут отец и сын, в другом его брат и его жена. Сын является пенсионером по инвалидности, отец-пенсионером по старости.

Брат и жена получают песии обоих по доверенности (отец и сын), якобы ухаживая за это за ними. На них они тратят 20%, а остальное – на себя.

Все было бы ничего, если они не болели и за ними был соответсвующий уход.

Совсем недавно брат-инвалид заболел, присмотра за ним не было, не лечили. Пришлось сестре на свои деньги приезжать за 300 км, ложить на операцию в клинику за 200 км. Благодаря этому брат оказался жив, но остался без легкого.

С марта месяца по настоящее время брат-инвалид лежит в больнице. Второй брат и его жена не дали ни копейки денег с пенсионных денег.

Сам брат и его отец не против, чтобы пенсию получала сестра, но проблема в том, что они оба слабохарактерны и их легко склонить к любому мнению. Т.е. пока сестра рядом – они за, но как только она уезжает, брат с женой начинают запугивать брата и отца, что не будут кормить и ухаживать и мнение меняется на 180 градусов.

В связи с этим прошу Вас ответить на следующие вопросы:

1. Как прекратить действие доверенности на получение пенсии;

2. Можно ли оформить новую доверенность у другого нотариуса (если не знаешь прежнего нотариуса – скрывается информация о нем);

3. Как правильно сделать отзыв доверенности на получение пенсии;

4. Если выдано несколько доверенностей на получение пенсии, какая из них является действующей и имеет большую юридическую силу;

5. Как вернуть пенсию, если ее получали, а деньги не тратили на лечение лежащего в больнице пенсионера, а тратили на свои нужды. Имеется ли за это какое-то наказание. Потому как не оказанная своевременно медицинская помощь привела к долгим оперативным вмешательствам врачей. По сути по халатности получателей пенсии у пенсионера отняли одно легкое;

6. Как оформить опекунство над пенсионерами;

7. Если оформлять опекунство над пенсионером (или другие формы ухода за пенсионером) дает ли это право, переходят ли все полномочия в праве распоряжаться пенсией и другое к опекуну.

То есть, если оформлено опекунство, сможет ли пенсионер без ведома (разрешения) опекуна выдать доверенность на получение пенсии.

Каким способом можно ограничить (запретить без ведома опекуна распоряжаться деньгами и имуществом) волю пенсионера. Александр. (30.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– Отвечаем на Ваши вопросы.

1. Согласно ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

5) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность, а лицо, которому доверенность выдана, – отказаться от нее.

2. Новую доверенность Вы можете оформить у другого нотариуса, но старая доверенность будет действовать до тех пор, пока не наступят вышеуказанные основания прекращения доверенности.

3. Прекратить действие доверенности можно, обратившись к нотариусу.

4. Если от имени одного и того же лица оформлено несколько доверенностей, то они все будут действовать до тех, пор пока не будут отменены в нотариальном порядке. Все доверенности имеют одинаковую юридическую силу.

5. Возврат пенсии не урегулирован действующим законодательством РФ, указанный вопрос может быть решен по взаимной договоренности между пенсионером и лицом, получавшим пенсию по доверенности.

6-7. В соответствии со ст. 32 Гражданского кодекса РФ опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Таким образом, для оформления опекунства опекаемый должен быть признан судом недееспособным.

Согласно ст. 32 Гражданского кодекса РФ опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

******

– Здравствуйте, после развода с супругой, заключил договор о долевом строительстве, оплату произвёл 100%, зарегистрировать собственность смогу не раньше чем через два года.

В  случае другого брака будет ли иметь право на долю новая супруга в этой квартире, не дай бог опять при разводе, после или до регистрации права на жильё? Брачный договор считаю унизительным документом. Алексей (29.01.2012).

Отвечает юрист Нотариальной палаты Югры Елена Степанцева:

– В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В соответствии со ст. 223 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.

Таким образом, право собственности на квартиру у Вас возникнет с момента государственной регистрации. (после вступления в брак) соответственно у супруги тоже возникнет право собственности на квартиру.

Таким образом, изменить режим совместной собственности возможно заключив брачный договор с супругой.

Если Вы не хотите чтобы супруга имела право на приобретенную недвижимость, то Вы можете зарегистрировать брак после оформления права собственности на квартиру. Поскольку в соответствии  со ст.

36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Я же заключил договор долевого строительства и произвёл 100% оплату за квартиру после развода  от первого браку получу эту квартиру может быть находясь во втором браке,но у меня ведь все договора и платежи происходили когда я находился вне брака т.е. холостым, так почему я буду должен при регистрции собственности делить эту недвижимость с новой женой 50х50 не говоря уже не приведи господь при разводе? Спасибо. Альберт

– Согласно действующему законодательству РФ право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации. (Ст. 223 ГК РФ). К сожалению, ответить на вопрос, почему так установлено законодательством, мы не можем.

Источник: http://www.nphmao.ru/zentr-zakon-i-poryadok.html

Наследование: не все так просто. Статья Елены Стафиевской, ведущего юриста

Включение в наследственную массу доли машины, приобретенной мамой в браке

У каждого из нас накоплен жизненный багаж: родственники, имущество, достижения, долги, цели, к которым пройдена только часть пути. Но мы никогда не задумываемся о том, что будет, если нас вдруг не станет…

Как показывают социологические исследования, люди, которые озадачиваются вопросами наследства заранее, имеют вполне понятную мотивацию.

Условно таких людей можно разделить на три категории: – прежде всего, о наследстве задумываются те, кто заботится о своих наследниках; – дальше идут те, кто хочет, чтобы дело всей его жизни продолжало работать, потому что оно имеет особую социальную значимость; – и последняя группа (но не самая малочисленная) — те, кто в силу своих амбиций, вложенных сил, времени и самоограничений стараются обеспечить незыблемость своих достижений.

К какой группе людей относитесь вы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проведем небольшой тест.

Сценарий № 1. Спонтанный

Итак, вы живете в счастливом браке, у вас есть жена и две чудесные дочки двадцати одного года и пяти лет. У жены есть два сына от предыдущего брака и живы родители. У вас жива мама и есть сестра –  мать-одиночка, которой вы помогаете деньгами растить сына десяти лет (вашего племянника, к слову сказать, отличного парня).

Вы – владелец небольшого бизнеса, причем не один, а на равных с партнером. В целях оптимизации работы и защиты активов бизнес распределен между несколькими компаниями, управление в компаниях вы делите с партнером (где-то вы директор, где-то –  он).

У вас небольшой дом за городом, дача в садовом обществе (оформить надлежащим образом все никак не доходят руки) и два автомобиля –  один ваш, на другом ездит супруга. В ипотеку приобретена новостройка –  «на вырост» детям. Есть счета в банке для разных нужд.

Но едва ли вы когда-нибудь делали что-то вроде описи вашего имущества и вели хронологию его приобретения: что из этого вы покупали в браке, что было куплено до брака или получено в подарок. И вдруг, представим, что в один печальный день вас не станет, но будут живы все перечисленные выше родственники.

Что будет происходить? Гражданское законодательство знает два вида наследования: по завещанию и по закону. Завещания вы не оставили. Значит, ваши родственники будут наследовать ваше имущество так, как это предписано законом. Открываем Гражданский кодекс РФ и начинаем удивляться.

О том, что наследниками первой очереди будут супруга, дети, родители, знают все. А вот о том, что ваш племянник может стать вашим наследником, не знали даже вы. В соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса РФ к наследованию по закону призываются иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

Однако статья 1148 ГК РФ содержит ряд условий для возможности иждивенцам претендовать на наследство. Не вдаваясь в правовые подробности, констатируем: ваш племянник, которому вы больше года оказывали финансовую помощь, с очень высокой вероятностью может стать наследником первой очереди.

Но вы-то и ваша супруга об этом не знали. А ваша вовремя проконсультировавшаяся с юристом сестра, не долго размышляя, подаст иск в суд об установлении факта нахождения на иждивении вашего племянника.

Каковы последствия? Круг наследников неожиданным для всех образом увеличится, а ваши родственники будут вовлечены в судебный спор, который, как правило, приведет к тяжелым ссорам между родственниками и финансовым тратам.

Итак, круг наследников определен: ваша мама, супруга, дочери и десятилетний племянник, законный представитель которого – ваша сестра. Прежде всего, нужно определить состав наследственной массы и исключить долю супруги из вашей общей совместной собственности. Для этого супруга должна обратиться к нотариусу и написать соответствующее заявление.

То, что останется, будет делиться между наследниками по закону. Как делится? Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники одной очереди наследуют в равных долях. А значит, все указанные выше наследники получат все поровну. Вряд ли такое развитие событий вас устроило бы. Дом за городом — основное место жительства вашей семьи.

Теперь на него претендует ваша мама и племянник в лице сестры (отношения с ней наверняка испортятся еще в суде). То же самое с дачей, где уже много лет отдыхает вся ваша семья.

И перед вашей супругой встанет непростая задача –  выкупать доли у мамы и племянника или как-то распределять наследственную массу так, чтобы не возникала долевая собственность (например, заключать соглашение между наследниками).

Но есть ли у вашей супруги деньги на выкуп доли? Помнится, у вас были открыты счета в банках, возможно, с существенными суммами. Но знает ли об этих счетах кто-либо из наследников, а также о том, в каких банках они открыты? И даже если всем все известно, то до получения свидетельства о праве на наследство воспользоваться ими никто не сможет.

Но самое «интересное» начинается в решении дальнейшей судьбы бизнеса. Во-первых, вступить в права наследников ваши родственники смогут, только получив свидетельство о праве на наследство.

До этого времени осуществлять права участника хозяйственного общества они не смогут.

А если судебный спор растянет шесть месяцев принятия наследства на неопределенное время? А если устав содержит ограничения о входе наследников в состав участников общества? И получится: вроде бы дело всей вашей жизни, а родственникам оно не достанется?

Во-вторых, поскольку вы были директором, деятельность общества может оказаться заблокированной. Хорошо, если вы выдали доверенность кому-то из работников. Судебная практика исходит из того, что доверенность, выданная директором, не прекращает свое действие со смертью директора.

Однако снова возникает масса вопросов: какие полномочия она содержит, достаточно ли их для продолжения основной деятельности компании, на какой срок она выдана? А если нет такой доверенности? Или полномочия слишком узки, чтобы компания продолжала работать? Может быть, переизбрать директора? А этот вопрос уже к уставу общества: сможет ли ваш партнер без вашего участия назначить новый исполнительный орган?

В-третьих, как управлять компанией, в которой вместо двух опытных участников появилось шесть, пятеро из которых никакого представления о ведении бизнеса, о правах участников не имеют.

Что им делать? Выходить из общества и просить выплатить действительную стоимость доли? Пытаться управлять хоть как-то, обратившись за помощью к юристам, финансистам, иным узким специалистам? Довериться партнеру? А долги? Помните про кредит на квартиру? Если это был ипотечный кредит в банке (скорее всего), ваша жизнь застрахована, а сумма кредита будет погашена.

А если у вас есть другие займы, кредиты, иные обязательства? В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Не уйдет ли вся наследственная масса на уплату этих долгов?

Хотите, еще более утрируем ситуацию? Допустим, вашей супруги не стало вместе с вами. Или она была беременна на момент открытия наследства. Или у нотариуса выясняется, что у вас был внебрачный ребенок. Или часть имущества находится за границей.

Или имущество оформлено на доверенных лиц. И много еще разных «или». Тогда события начинают развиваться совершенно по другому сценарию. Круг лиц, претендующих на ваше имущество, увеличивается. Доли в имуществе высчитываются математически и представляют уже десятичные дроби.

Открытым остается вопрос, кто будет законным представителем ваших несовершеннолетних детей, и когда они смогут осуществлять свои права наследника. Доказывать принадлежность вам того или иного имущества приходится в суде.

Ваше имущество «дробится» между наследниками, о которых вы даже не знали. Судебные тяжбы множатся и затягиваются.

Итогом «незапланированного» сценария вероятнее всего будет сведение на «нет» вашего бизнеса, возможное увеличение долгов и, как следствие, существенное уменьшение наследственной массы. Да еще и вражда между родственниками.

А если вы широко известный бизнесмен или общественный деятель, огласка судебных споров обеспечена.

И о справедливом распределении вашего имущества речь уже не идет, а вопрос о том, насколько ваши дети и супруга будут обеспечены на случай вашей смерти, становится риторическим.

Сценарий № 2. Спланированный

Круг наследников и состав имущества – все тот же.

Но вы, своевременно озадачившись вопросами наследования, выполнили ряд мероприятий: – определили и сузили круг наследников, решили, кто будет подназначен на случай смерти кого-то из наследников, исключили недостойных наследников; – определили, какое имущество кто из наследников должен получить, а кто должен получать систематический доход от его использования. Использовав различные инструменты, сформировали такую структуру владения и обеспечили переход наследственной массы, которые позволили решить эту задачу; – договорились с партнером о том, как будет организовано ведение бизнеса в случае вашего внезапного «выбытия» из него: привели «в порядок» хозяйственные общества, внесли соответствующие изменения в устав, структурировали владение и соотношение долей, заключили корпоративный договор, назначили душеприказчика, провели работу с наследниками; – застраховали свою жизнь на сумму, равнозначную текущим долгам с небольшим запасом.

Как вы думаете, какой будет итог этого сценария в случае, если с вами вдруг что-то произойдет? Правильно – он будет точно определенным! Теперь вам будет проще сделать выбор: нужно ли озадачиваться вопросами наследования сегодня или «я буду жить вечно, и меня это не касается». Конечно, вы можете возразить: ну есть же завещание, и все эти вопросы будут сняты. И тут не все просто.

Есть понятие «обязательная доля» и, что бы вы ни написали в завещании, лица, имеющие право на обязательную долю, все равно ее получат. Завещание очень часто оспаривают. Возможно, ваше и «устоит» в суде, но судебные споры способны многое разрушить и увеличить долги.

Не все ваши желания можно отрегулировать одним только завещанием, особенно если вам принадлежит контрольный пакет акций или долей в хозяйственном обществе. Если вы все-таки определили себя в группу людей, которые намерены заранее подумать о передаче накопленного «багажа» наследникам, то помочь в реализации ваших планов сможет так называемое наследственное планирование.

Наследственное планирование –  это определение желаний будущего наследодателя по распоряжению наследственной массой (цели), определение правовых механизмов и конструкций, которые позволяют эти желания реализовать (план действий) и, собственно, выполнение мероприятий по их реализации.

Не имея специальных знаний действующего законодательства, не зная тенденции судебной практики и проблематики, которую может вызвать самое невинное жизненное обстоятельство, самостоятельно выполнить такое планирование практически невозможно. Поэтому этой статьей мы хотим начать цикл, посвященный наследственному планированию.

В последующих статьях мы расскажем об инструментах, которые можно использовать для контролируемого наследования, о прижизненных способах изменения вида и структуры собственности в целях наследования, о роли нотариусов и возможностях наследников, о том, что нужно знать наследникам о кредиторах наследодателя и кредиторам о наследниках, об особенностях наследования бизнеса в различных его проявлениях. Предложим инструкцию наследственного планирования, рассмотрим «подводные камни» наследования и многое другое. Как бы то ни было, первым этапом наследственного планирования все-таки является самостоятельная работа, которая играет важнейшую роль и предопределяет всю дальнейшую работу узких специалистов.

Итак, наследственное планирование начинается с анализа:

1.

Составьте древо ваших родственных связей и опишите каждого родственника по следующим критериям (включая усыновленных детей и ваших усыновителей):  – должен ли он войти в круг наследников; – нуждается ли он в вашей финансовой помощи и хотите ли вы, чтобы он получал ее после того, как вас не станет; – является ли он нетрудоспособным (несовершеннолетний, пенсионер по старости, инвалид 1-й, 2-й или 3-й группы);

– кого я однозначно хочу исключить из состава наследников.

2. Есть ли лица, которым вы оказываете систематическую финансовую помощь.

3. Есть ли лица, не являющиеся вашими родственниками, но которых вы хотели бы включить в состав наследников (бывший супруг, супруг гражданского брака, друг, человек, который вам очень помог).

4. Если есть несовершеннолетние дети, и в случае, если вашего супруга/супруги тоже не станет, кого бы вы хотели назначить опекуном/попечителем.

5. Проведите инвентаризацию вашего имущества: – какое у вас есть имущество; – на каком праве оно принадлежит вам; – оформлены ли на него права в соответствии с действующим законодательством, оформлено ли оно на вас;

– какое имущество требует управления.

6. Проведите инвентаризацию ваших долгов (возможно, вы поручитель или залогодатель).

7. Ответьте на вопрос, где хранятся документы на ваше имущество, кто знает о его составе и о том, где хранятся документы? Возможно, стоит составить перечень с описанием документов.

А вот что делать дальше с этой информацией, мы расскажем вам в следующей статье.

Источник: Совет Директоров Сибири, №5 (164), 31.05.2019

Источник: https://www.sibucom.ru/publ/3/1443/

Адвокат Сорокин
Добавить комментарий